Программное обеспечение: как защитить и не потерять свои разработки
Законодательство РФ в числе охраняемых результатов интеллектуальной деятельности называет программы для ЭВМ и относит их к объектам авторского права, прямо указывая на то, что они охраняются как литературные произведения. Это означает, что на них распространяются такие же положения о правовой охране, включая срок ее действия и объем прав авторов и правообладателей.
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Семихвостов Дмитрий, патентный поверенный, юрист Самарского филиала
Отличием программ для ЭВМ от литературных произведений и других объектов авторского права является возможность государственной регистрации. Даже двух разных государственных регистраций, преследующих разные цели:
Как зарегистрировать программу для ЭВМ в Роспатенте?
- регистрация в Государственном реестре программ для ЭВМ и баз данных;
- включение в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.
Обе регистрации не являются обязательными и осуществляются по желанию правообладателя. Наличие регистрации не требуется для предоставления программе для ЭВМ правовой охраны, а ее отсутствие не накладывает каких-либо ограничений. При этом наличие регистрации предоставляет правообладателю ряд преимуществ.
Регистрация в Государственном реестре программ для ЭВМ и баз данных носит уведомительный характер и по сути является депонированием. Заявитель сообщает Роспатенту, что является правообладателем конкретной программы и передает экземпляр исходного кода на хранение в Роспатенте. Роспатент, в свою очередь, вносит программу в государственный реестр и выдает правообладателю свидетельство о регистрации.
Сведения, указанные в государственном реестре, по умолчанию считаются достоверными. Поэтому в случае каких-либо споров регистрация послужит доказательством в судебном разбирательстве. Например, судебная практика исходит из того, что автором программы для ЭВМ считается лицо, указанное в реестре, пока не доказано иное. То есть в случае спора об авторстве регистрация программы облегчает судебный процесс для правообладателя зарегистрированной программы и возлагает бремя доказывания на его оппонента.
Второй вид регистрации — это включение программного обеспечения в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.
Как следует из названия, в этот реестр можно внести только программное обеспечение, принадлежащее российским правообладателям. Реестр формируется и ведется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и создан он в целях установления запрета на допуск иностранного программного обеспечения при государственных закупках. В связи с текущей ситуацией востребованность российского программного обеспечения становится все больше, а вместе с этим увеличивается и актуальность внесения этого ПО в реестр российских программ.
Программное обеспечение | Юридическая защита
Основные требования, которым нужно соответствовать для внесения в реестр, связаны именно с независимостью от иностранцев и вкратце заключаются в следующем:
- исключительное право принадлежит российским правообладателям;
- отсутствие ограничений на использование программы на территории РФ;
- гарантийное обслуживание осуществляется российскими лицами;
- отсутствие принудительного обновления из иностранных государств;
- выплаты иностранным лицам, связанные с разработкой программы, составляют менее 30% от выручки правообладателя программы за истекший год, полученной за предоставление права использования программы.
Оба вида регистраций не зависят друг от друга. Правообладатель программного обеспечения вправе произвести регистрацию в обоих реестрах, в одном из двух по своему выбору или не производить регистрацию вовсе.
Регистрация в реестре Роспатента может пригодиться абсолютно любому правообладателю программы для ЭВМ, так как она служит укреплению портфеля интеллектуальной собственности и обеспечению доказательной базы на случай возникновения судебных споров. Кроме того, эта регистрация сопутствует продвижению программного обеспечения, поскольку наличие регистрации способствует увеличению доверия потребителя к продукту.
Включение в реестр Минцифры необходимо, прежде всего, тем разработчикам и компаниям, которые взаимодействуют или планируют взаимодействие с государством, государственными органами, участвуют в государственных закупках.
Поскольку программа для ЭВМ охраняется в качестве объекта авторского права как литературное произведение, исключительное право распространяется лишь на конкретную программу, то есть конкретную реализацию задумки разработчика. Автор не может запретить третьим лицам самостоятельно написать программу, выполняющую те же самые функции, что и разработка автора. Если программное обеспечение не защищено ничем, кроме авторского права, то возможно копирование его функционала путем, например, реверс-инжиниринга.
Устранением этого недостатка может служить патентование в качестве изобретения. Сразу необходимо отметить, что на программу как таковую невозможно получить патент на изобретение.
Законодательство РФ прямо указывает, что не являются изобретениями, в частности:
- программы для ЭВМ,
- математические методы,
- решения, заключающиеся только в представлении информации.
Однако из данного, казалось бы, тупика есть выход.
Итак, в качестве изобретения может охраняться техническое решение, относящееся к продукту, в частности — устройству, системе или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. Под способом здесь понимается процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. При этом изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень (не является очевидным) и промышленно применимо (может быть реализовано).
Если все это обобщить и сократить, то в качестве изобретений могут быть запатентованы новые и неочевидные технические решения, относящиеся, в частности, к способам и устройствам. Например, в патенте может быть заявлен способ и устройство кодирования видео или система и способ безопасной передачи данных.
На программы для ЭВМ это определение можно «перенести» следующим образом.
Программное обеспечение, как правило, представляет собой сложную систему из множества функциональных программных компонентов, каждый из которых имеет свое назначение. Именно технические решения, лежащие в основе этих программных компонентов, и следует рассматривать в качестве возможных объектов для патентования в качестве изобретения. При соблюдении названных условий патентование таких технических решений в качестве изобретений позволяет защитить функционал программного обеспечения, чего лишена охрана программы для ЭВМ в качестве объекта авторского права.
Для наглядности того, что из себя представляют и как могут быть защищены технические решения, использованные в программном обеспечении, рассмотрим в качестве примера сервис для передачи сообщений и видеосвязи, или всем известные мессенджеры. Сама по себе программа-мессенджер, как уже говорилось, не может быть запатентована в качестве изобретения. Такая программа выполняет ряд базовых функций, например:
- аутентификация пользователей,
- передача текстовых сообщений между пользователями,
- передача потокового видео между пользователями во время видеосвязи.
При реализации этих функций разработчик программного обеспечения может воспользоваться готовыми подходами и техническими решениями, которые уже используются в других мессенджерах. Однако ни о какой новизне и, соответственно, возможной правовой охране, в таком случае не может быть и речи. Кроме того, разработчику в таком случае особенно важно удостовериться в том, что использование этих технических решений не приведет к нарушению прав третьих лиц.
С другой стороны, чтобы обеспечить своему продукту конкурентные преимущества перед существующими на рынке аналогами, перед разработчиком может быть поставлена задача решения недостатков функционала существующих мессенджеров, в результате чего могут быть созданы, например:
- новый способ безопасной аутентификации пользователей;
- новый способ кодирования видео, обеспечивающий высокие быстродействие и качество при потоковой передаче в условиях ограниченной скорости;
- новый способ шифрования сообщений, обеспечивающий большую эффективность, и т. д.
Именно такие технические решения (в данном случае — способы), если они новые и неочевидные, и могут быть запатентованы в качестве отдельных самостоятельных изобретений. При правильном подходе к патентованию патенты, полученные на такие новые технические решения, не позволят конкурентам не только копировать программы-реализации этих технических решений, созданные разработчиком, но также не позволят использовать свои собственные реализации этих технических решений, охраняемых патентами, за счет чего обеспечивается больший объем правовой охраны, по сравнению с авторским правом.
Для того, чтобы при создании новых продуктов не упускать возможности получить конкурентные преимущества, разработчики программного обеспечения должны с вниманием относиться ко всем создаваемым в процессе разработки техническим решениям и выявлять среди них патентоспособные, что можно сделать только совместно с патентными поверенными, которые имеют опыт патентования подобных технических решений в качестве изобретений.
Источник: www.kommersant.ru
Правообладатель
Одной из центральных фигур правового регулирования вопросов, связанных с использованием авторского права и объектов интеллектуальной деятельности является правообладатель. Именно он может принимать решения о том, кому и как использовать результаты интеллектуальной деятельности. Роль правообладателя естественным образом может принадлежать автору как создателю какого-либо произведения. Он, как никто, заинтересован в соблюдении законодательства в области охраны интеллектуальной собственности.
Что общего между автором и правообладателем, и каковы главные отличия? Почему правообладатель может запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности, не являясь автором? Как определяет понятие “правообладатель” ГК РФ? Эти и другие вопросы рассмотрим в нашей статье.
Кто такой правообладатель?
Определение “правообладатель” встречается в разных сферах применения права: в земельном кодексе (например, правообладание земельным участком), в недвижимости. Но в праве интеллектуальной собственности имеет отличное от всего остального законодательства значение.
Начнем с того, что определим, что значит правообладатель: это гражданин или компания, то есть физическое или юридическое лицо, которые имеют исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (РИД), а также на средства индивидуализации.
Автором может являться только физическое лицо. При этом возможна такая ситуация, когда у одного объекта интеллектуальной собственности есть несколько правообладателей.
Получить консультацию эксперта
Мелдир Ербулекова Управляющий партнер. Эксперт по товарным знакам
Форма: получить консультацию эксперта (не редактируйте этот текст. Блок сгенерируется автоматически)
Привилегии правообладателя
Только правообладатель РИД может предоставить разрешение на использование объекта интеллектуальной собственности другим лицам. Противоправным будет считаться использование РИД любым лицом, не получившим согласия владельца исключительного права. При этом отсутствие запрета не является подтверждением согласия, то есть разрешением.
Автор и правообладатель РИД
Автором РИД является гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. При этом, несмотря на то что автор и правообладатель интеллектуальной деятельности могут в ряде случаев совпадать (являться одним лицом), между ними есть существенные различия:
Владелец исключительных прав
Структура имеющихся прав
Исключительное право (подробнее – см. статью 1229 ГК РФ)
Личные неимущественные права и исключительное право
Личные неимущественные права включают в себя право авторства; право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо анонимно (право на имя). В отличие от исключительного права, вышеуказанные права не могут быть переданы по договору, ими нельзя распоряжаться
Физические и юридические лица
Автор — это всегда физическое лицо, исключительные права автора впоследствии могут быть переданы другому лицу — правообладателю
Автора с точки зрения момента возникновения его труда можно назвать неоспоримым первоначальным субъектом права интеллектуальной собственности. Правообладатель в свою очередь, в силу специфики возникновения его прав, является скорее производным субъектом. При этом оба субъекта могут быть одним лицом.
Правообладатель и собственник: в чем разница?
Советуем почитать
Разберемся, в чем разница между понятиями правообладатель и собственник. Традиционно термин «собственник» применяется, когда речь идет о правах, возникающих в отношении вещей, материальных объектов. Например, собственник автомобиля, земельного участка и т.д.
«Правообладатель» в праве интеллектуальной собственности употребляется в отношении результатов интеллектуальной деятельности, то есть – нематериальных объектов.
До картины художника действительно физически можно дотронуться, прикоснувшись к холсту, на котором она изображена, также как и до книги, на страницах которой написано литературное произведение. Но и холст, и книга в данном случае выступают только как материальные носители объекта интеллектуальной собственности.
Вы можете пойти в магазин и купить книгу Стивена Кинга «Оно», то есть станете ее собственником, но обладателем прав на литературное произведение Вы в данном случае не станете.
Поэтому, резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что термины «собственник» в вещно-правовых отношениях и «правообладатель» в праве интеллектуальной собственности являются аналогами друг друга, применяемыми в отношении разных объектов гражданского оборота. Оба этих термина символизируют господство лица над объектом с юридической точки зрения. Собственника – над вещью, правообладателя – над физически неосязаемыми результатами интеллектуальной деятельности.
Как стать правообладателем?
Есть несколько способов стать правообладателем результата интеллектуальной деятельности.
Способ 1. Стать автором, создав произведение.
Можно нарисовать картину или снять аудиовизуальное произведение, и тем самым стать как автором, так и правообладателем соответствующего результата интеллектуальной деятельности.
Способ 2. Оформить с автором или иным правообладателем РИД соответствующее соглашение. В частности, можно заключить следующие договоры:
- Об отчуждении исключительного права (по которому можете возмездно получить исключительное право на уже созданный объект интеллектуальной собственности).
- Авторского заказа на создание произведения (в соответствии с ним некое физическое лицо может создать в соответствии с пожеланиями объект интеллектуальной собственности).
- О создании произведения по заказу (заказчик, может заключить с иным лицом — подрядчиком соглашение, предметом которого является о создании произведения. Однако, в случае если подрядчиком является непосредственно автор, следует обратиться к конструкции договора авторского заказа (см. выше).
- Выполнения научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ. В ходе выполнения работ, предусмотренных данным договором, возможно создание результатов интеллектуальной деятельности, и в таком случае заказчику также могут перейти исключительные права на новый объект)
- Трудовой договор о создании служебного произведения. Работодатель может заключить договор о создании произведения со своим работником.
Способ 3. Исключительное право на произведение может перейти также в порядке наследования. При этом при переходе исключительного права у нового правообладателя могут возникать, в том числе, и личные неимущественные права, в частности право разрешать внесение в произведение изменений, сокращений или дополнений или право на обнародование произведения.
Правовая защита результата интеллектуальной деятельности
Основными источниками законодательной защиты и гарантий правообладателя являются:
Гражданский кодекс Российской Федерации
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
Закон о защите конкуренции
Уголовный кодекс Российской Федерации
Правообладатель может использовать следующие способы защиты своих прав:
- Требование признания права в случае, если какой-либо субъект отрицает или не признает интересов правообладателя.
- Требование к правонарушителю о прекращении действий, составляющих правонарушение или создающих угрозу правонарушения. Например, запрет рекламы, реализации продукции и т. п.
- Возмещение убытков, включая упущенную выгоду, то есть часть доходов, которую правообладатель недополучил (но мог бы получить!) в результате нарушения его прав. Сразу отметим, что доказать факт упущенной выгоды, а это по сути доказательство причинно-следственной связи между нарушением прав и условными финансовыми потерями, очень сложно. В связи с этим практикуется такой способ защиты интересов, как компенсации нарушителем прав. Размер компенсации регулируется судом в зависимости от характера нарушения.
- Изъятие материальных носителей – это предоставленная законом возможность защиты интересов обладателя прав от контрафактной продукции. Данные материальные носители по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой-либо компенсации.
- Компенсация морального вреда, которая осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.
- Публикация решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного владельца исключительных прав.
Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусмотрены правонарушения в сфере интеллектуальной собственности, совершение которых влечет за собой применение мер административной ответственности. В частности, к таким нарушениям относятся:
Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских прав (ст. 7.12 КоАП РФ)
Незаконное использование средств индивидуализации товаров (ст. 14.10 КоАП РФ)
Незаконное перемещение через таможню товаров и ТС (ст. 16.1 КоАП РФ) и иные
Советуем почитать
Нормы Закона о защите конкуренции также защищают интересы правообладателя, в случае если последний осуществляет хозяйственную деятельность. Так, совершение действий, указанных в статьях:
- 14.4 (недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации ЮЛ, товаров и услуг);
- 14.5 (запрет на недобросовестную конкуренцию,связанную с использованием РИД);
- 14.6 (запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения);
- 14.7 (запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с информацией, составляющей коммерческую тайну) влечет за собой ответственность, предусмотренную нормами как КоАП РФ, так и самого Закона о защите конкуренции.
Статья 146 Уголовного кодекса РФ предусматривает наступление ответственности за совершение противоправных действий в отношении интеллектуальной собственности. При этом для возможности привлечения нарушителя к уголовной ответственности имеет значение факт наличия крупного ущерба правообладателю.
Часто задаваемые вопросы
Кто может быть правообладателем товарного знака?
Кто такой правообладатель по закону? Им могут быть как юридические, так и физические лица. Однако товарный знак – это средство индивидуализации именно компании. Таким образом, если мы говорим о возможности передавать или приобретать права на товарный знак, то правообладатель – юридическое лицо или ИП.
Важно иметь в виду, что граждане в статусе самозанятых, несмотря на предпринимательский характер их деятельности, не могут зарегистрировать товарный знак.
Кто может являться правообладателем в авторском праве?
В авторском праве правообладателем исключительного права признается как первоначальный автор, так и лицо, к которому перешло от автора исключительное право на объект авторского права. О том, как это происходит и чем отличаются эти 2 субъекта правообладания, мы уже рассказывали выше.
Правомерно ли лишать автора возможности использовать свои собственные произведения и получать заслуженный доход?
В авторском праве очень четко определены права и обязанности сторон. Иногда такое положение дел может показаться несправедливым, однако работа в сфере интеллектуальной собственности требует выполнения условий заключенных соглашений. Если взаимоотношения субъектов автор-правообладатель нарушаются, то пострадать может даже создатель произведения.
Приведем пример:
Известная во всем мире автор и исполнительница песен Тейлор Свифт решила разорвать отношения со своим звукозаписывающим лейблом и продюсером. Ее не устраивало отсутствие самостоятельности, зависимость от условий, определенных договором.
В результате разрыва отношений права на несколько альбомов, записанных певицей и сделавших ее звездой мирового масштаба, перешли к компании продюсера певицы. Тейлор Свифт потеряла возможность исполнять песни, входящие в эти альбомы. Ситуация возмутила фанатов, компания-правообладатель получила тысячи писем с просьбами, угрозами, предложениями выкупа прав. Последнее исходило и от самой певицы.
Однако, правообладатель РИД кто это? Это тот, кто устанавливает правила игры. В ситуации с песнями Тейлор Свифт именно правообладатель — продюсер, понимая, что разрыв договора подразумевает потерю контроля и дальнейшее обогащение, формально соблюдает закон, действует на основании договора и оставляет за собой право на пользование чужим РИД.
Блок: Советуем почитать (не редактируйте этот текст. Блок сгенерируется автоматически) Форма: получить консультацию эксперта (не редактируйте этот текст. Форма сгенерируется автоматически)
Источник: amigdala.pro