Как защитить свою программу авторским правом

На логотип, разработанный дизайнером для использования в качестве товарного знака, распространяются авторские права. Они охраняются независимо от исключительных прав на товарный знак, возникающих с даты регистрации товарного знака в Роспатенте, и существуют параллельно с ними – как до такой регистрации, так и после нее.

Отличие авторских прав на логотип от прав на товарный знак

На логотип, разработанный дизайнером для использования в качестве товарного знака, распространяются авторские права. Они охраняются независимо от исключительных прав на товарный знак, которые возникают только при условии регистрации, и существуют параллельно с ними.

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется их регистрация или соблюдение каких-либо иных формальностей (п. 4 ст. 1259). Авторское право возникает автоматически с даты создания произведения графического искусства. Кроме того, оно действует на территорию всего мира, тогда как право на товарный знак потребуется специально приобретать на территории каждой страны отдельно.

Защита авторских прав в интернете и оффлайн. Копирайт. Способы как защитить авторские права.

Зарегистрируйте товарный знак для защиты

Авторские права на логотип не нуждаются в регистрации

На сегодняшний день существует множество различных депозитариев, предлагающих регистрацию авторских прав, которые буквально хранят информацию о том, что объект охраны предъявлен неким лицом на определенную дату. Однако такая регистрация является необязательной. Для доказательства принадлежности авторских прав достаточно продемонстрировать цепочку их перехода к текущему правообладателю (договоры с автором, последующими правообладателями), а также исходный файл, свойства которого отображают дату его создания и имя автора. Именно в таком виде доказательства принадлежности авторских прав принимаются судами и считаются достоверными – до тех пор, пока другое лицо не продемонстрирует убедительные доказательства более раннего создания такого же результата творчества.

Достаточно ли авторских прав для защиты логотипа от недобросовестных действий?

Наличия самих по себе авторских прав недостаточно для защиты логотипа от конкурентов при его использовании на рынке в отношении товаров и услуг. Дело в том, что авторское право (copyright) охраняет объекты изобразительного искусства и графического дизайна от воспроизведения – то есть, от копирования без видимых изменений.

Существует такой способ нарушения авторских прав на логотип как переработка объекта. Однако доказать факт переработки на практике бывает непросто, если отсутствуют доказательства того, что нарушитель знал о существовании переработанного объекта – то есть, имел доступ к нему, видел, срисовывал или обрабатывал на компьютере. Во многих случаях доказать, что подражатель создал свое произведение не самостоятельно, бывает практически невозможно. Напротив, зарегистрированный товарный знак охраняется от использования другими лицами обозначений, сходных до степени смешения с ним (производящих сходное общее впечатление). Но для этого необходима его регистрация в каждой стране, где предполагается использование, и в отношении конкретных товаров или услуг.

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ С АВТОРСКИМ ПРАВОМ

Возможности оформления авторских прав на логотип в договорах

Авторские права на логотип: оформление, риски, особенности

Для юридической «очистки» авторских прав на логотип рекомендуется обязательно включать условия об отчуждении авторских прав(передача в полном объеме) в договоры на разработку логотипа. Важно также, чтобы дизайнер или его работодатель предоставили гарантии создания логотипа самостоятельным творческим трудом – без заимствования элементов чужого творчества. В обеспечение таких гарантий лицом, разработавшим логотип, предоставляется обязательство возместить заказчику любые затраты, которые он понесет в случае предъявления претензий со стороны третьих лиц о нарушении авторских прав – в случае, если такие претензии будут признаны обоснованными судом. Как минимум, желательно предусмотреть обязательство лица, передающего авторские права, оказывать содействие заказчику в случае предъявления претензий, в том числе давать показания в суде.

Читайте также:
Microsoft access обзор программы

Позиция дизайнера

В рамках обсуждения таких положений договора может оказаться, что дизайнер не готов подписаться под тем, что логотип полностью состоит из оригинальных элементов. Но в таком случае непонятно, за что вы платите деньги, если дизайнер просто использовал для создания вашего логотипа графический элемент из библиотеки (клип-арт) и шрифт, разработанный другим автором. В таком случае вы рискуете столкнуться со сходными логотипами как в рамках регистрации товарного знака, так и непосредственно при использовании вашего обозначения на рынке. Важно понимать, что авторским правом охраняются и шрифты. Если дизайнер не разрабатывал для вас специально фирменный шрифт, а воспользовался шрифтом коммерческим или распространяемым бесплатно, он должен сообщить вам об этом и предоставить необходимые ссылки для приобретения прав на шрифт или же доказательства того, что шрифт является условно свободным для использования.

Проверка графической части логотипа по базам зарегистрированных обозначений

Если в составе логотипа присутствует отдельный от словесного графический элемент (оригинальный символ, монограмма, стилизованное изображение какого-либо предмета или существа), договор с гарантиями оригинальности результата творчества дизайнера заключен и вы полностью уверены в том, что такой элемент разработан вами или дизайнером по вашему заказу полностью «с нуля» и без каких-либо заимствований, вы даже можете позволить себе отказаться от проверки графической части товарного знака перед регистрацией. Однако это не универсальная рекомендация — например, имеет значение степень сложности графического элемента, поскольку несложные символы или предметы вполне возможно одинаково изобразить и случайно. В этой связи интересна такая формулировка договора, учитывающая возможность случайного параллельного создания одинаковых простых картинок разными авторами: «Автор не исключает, что отдельные сравнительно более примитивные графические элементы (например, какой-то простой символ) могли быть независимо созданы ранее другими лицами. В случае возникновения каких-либо претензий к Приобретателю, связанных с такого рода совпадениями, Автор обязуется оказать Приобретателю содействие в доказывании того, что спорные элементы созданы самостоятельно».

Какие объективные риски существуют?

Если у вас нет договора о передаче авторских прав на логотип, и вы не можете разыскать дизайнера или бюро, которые давным-давно его разрабатывали, риски того, что дизайнер когда-нибудь объявится и будет злостно препятствовать использованию вашего товарного знака, вряд ли можно оценить как высокие. Тем не менее, как мы уже объяснили выше, без договорных гарантий оригинальности логотипа нельзя исключать, что претензии могут поступить от имени лиц, чьи результаты творчества дизайнер неправомерно выдал за свои. Наиболее высокие риски предъявления претензий о нарушении авторских прав существуют в ситуациях, когда логотип разрабатывал кто-либо из сотрудников компании. Иногда логотип и иную фирменную символику разрабатывает руководитель организации или даже один из учредителей, ведь компьютерная графика – это достаточно популярное хобби. Допустим, ваши пути разошлись, но до этого логотип уже использовался компанией продолжительное время, а теперь вы решили зарегистрировать его в качестве товарного знака.

Может ли бывший партнер или сотрудник, разработавший логотип, воспрепятствовать регистрации товарного знака?

На основании авторских прав на логотип самих по себе – с трудом. Существует правило пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, запрещающее регистрацию в качестве товарных знаков объектов авторских прав. Но данные положения запрещают регистрацию известных в Российской Федерации произведений, что не вполне применимо к логотипу, разработанному и используемом компанией локально.

На практике доказательства более раннего создания логотипа как объекта авторских прав используются в дополнение к другим основаниям для оспаривания регистрации товарного знака. Например, введение потребителя в заблуждение или недобросовестная конкуренция – если, например, конкурент выделился из вашей фирмы и подал на регистрацию логотип, который разработан вашим сотрудником и приобрел известность в вашей деятельности. Тем не менее, даже если автору логотипа не удастся прекратить действие регистрации вашего товарного знака, но авторские права у него остаются, он гипотетически вполне может препятствовать использованию вашего товарного знака на основании их принадлежности.

Читайте также:
Как написать программу текстовый редактор

Критерии охраны произведений авторским правом

Интересно, что в сфере авторского права применяется критерий «творческости» охраняемого результата. Вопрос, является ли объект результатом творческой деятельности или рутинной технической работы, нередко исследуется в рамках судебных споров и относится на усмотрение специальных экспертов – как правило, художников или искусствоведов.

Именно в таком порядке сравнительно примитивный рисунок (например, несложный векторный шаблон или даже оригинальное исполнение распространенного символа) может быть признан не подлежащим охране авторским правом. Но такая оценка на практике носит крайне субъективный характер. И с учетом общей тенденции примитивизации визуальных искусств можно надеяться, что со временем все более простые произведения будут признаваться охраняемыми. Отдельно следует упомянуть о порядке оформления результатов творческой деятельности, созданных в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение).

Регистрация товарного знака в РФ

  • Полное сопровождение
  • Экономия от 10 000 руб на пошлинах
  • Эксперты с опытом работы в Роспатенте

Порядок оформления авторских прав на объекты, созданные сотрудниками

Если иное не предусмотрено трудовым договором или гражданско-правовым договором с сотрудником, исключительное авторское право на созданный им результат принадлежит работодателю (п. 2 ст. 1295 ГК РФ). Однако следует учитывать, что для произведений графического дизайна, в том числе любых элементов фирменной айдентики, такие положения закона формально будут применимы, если они созданы лицом, имеющим профессиональное творческое образование.

То есть, если у вас разработкой элементов графического дизайна занимается лицо, не имеющее соответствующей квалификации, для того, чтобы исключительные права на результаты его творчества принадлежали вашей компании автоматически, необходимо прописать такие обязанности в содержании трудового договора, должностной инструкции или конкретного служебного задания. То же самое справедливо, к примеру, для статей, которые пишутся сотрудником, не являющимся профессиональным журналистом или литературным работником.

Наши специалисты будут рады помочь Вам с оформлением авторских прав на логотип и иные результаты творческой деятельности.

Прочитайте нашу статью: Как запатентовать название фирмы и логотип, чтобы узнать как защитить свою интеллектуальную собственность.

Источник: patentus.ru

Авторские права: защищаем свои и учимся соблюдать чужие

Авторы контента часто жалуются, что их тексты или иллюстрации берут без спроса. А заказчики периодически попадают в неприятные ситуации, когда авторы иллюстрируют статьи фотками из Гугла и Яндекса. Потом к заказчику приходят правообладатели и требуют компенсацию.

Как защитить свою программу авторским правом

Современное общество во многом полагается на компьютерную технологию, а компьютер, в свою очередь, не может работать без программного обеспечения. Поэтому неудивительно, что охрана программного обеспечения в качестве интеллектуальной собственности является важной составляющей не только для отрасли программного обеспечения, но и для других отраслей экономики в целом. А вопросы охраны программного обеспечения в качестве интеллектуальной собственности активно обсуждаются российскими заявителями.

В основном, программное обеспечение охраняется с помощью авторского права. Важнейшее преимущество охраны с помощью авторского права — это ее простота. Авторско-правовая охрана является автоматической – она начинается с момента создания произведения и не требует официального подтверждения, регистрации. Кроме того, владелец авторского права пользуется относительно длительной охраной, которая, как правило, продолжается в течение жизни автора плюс 70 лет после смерти автора.

Тем не менее, программное обеспечение в отличие от других объектов авторского права, можно зарегистрировать в Российском патентном ведомстве, которое осуществляет официальную государственную регистрацию программ и баз данных и выдает соответствующие свидетельства о регистрации.

Программа для ЭВМ может быть выражена на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код. Под программой для ЭВМ понимается объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата. Под программой для ЭВМ подразумеваются также подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения (ст.1261 ГК РФ).

Читайте также:
Отзывы о программе капитал в плюс

Для подтверждения исключительного права на программы для ЭВМ или базы данных, как правило, достаточно представить свидетельство о государственной регистрации, выданное Роспатентом.

Однако такое свидетельство подтверждает факт обращения в Роспатент с заявлением о регистрации программного продукта на имя определенного лица. Роспатент не проверяет принадлежность такому лицу исключительного права, а лишь вносит запись в государственный реестр программ и баз данных на основании представленных сведений. За достоверность таких сведений отвечает заявитель.

В соответствии с п.4 ст.1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. Поскольку программное обеспечение охраняется как произведения, для возникновения в отношении его исключительного права у автора достаточно факта его создания в любой объективной форме в результате его творческих усилий. Однако регистрация программного обеспечения в качестве программы для ЭВМ имеет следующие преимущества: позволяет правообладателю более эффективно защищать свои интересы при возникновении споров, свидетельство о регистрации является основным доказательством исключительных прав на этот объект интеллектуальной собственности, а также дает возможность официально передавать (продавать) авторские права на программный продукт и активно распространять их. Таким образом, свидетельство о государственной регистрации компьютерной программы будет являться доказательством в случае возникновении спора: при выявлении плагиата и контрафакта.

Недостатком государственной регистрации программы для ЭВМ, несмотря на свой официальный статус и внешнее сходство с процедурой патентования (заполнение заявления на выдачу и необходимых форм) является то, что свидетельство на программу для ЭВМ не предоставляет никаких дополнительных прав.

А можно ли запатентовать свою программу, чтобы она была так же надежно защищена, как, например, и изобретения? Согласно п. 5 ст. 1350 ГК РФ патентование программ не допускается. Однако алгоритм программы, как последовательность действий (способ), можно защитить в качестве изобретения.

Главное условие — это то, что способ должен осуществлять действия над материальными объектами с помощью материальных средств (п. 1 ст. 1350 ГК РФ). Кроме того при оформлении заявки на изобретение необходимо изложить словами суть реализации алгоритма. То есть алгоритм должен быть представлен не программным языком, а этапами мер его реализующих.

Каждый такой алгоритм должен быть подкреплён блок-схемами и диаграммами алгоритма. Изобретения патентоспособны, если в них присутствует техническое решение, то есть они решают ту или иную техническую проблему, используя те или иные технические средства.

Другими словами, алгоритм программного обеспечения должен быть направлен на достижение положительногоэффекта, чтобы быть патентоспособным. Кроме этого обязательно должны соблюдаться три условия: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Преимуществом патентования программного обеспечения в качестве изобретения является монополия на данное техническое решение на протяжении 20 лет, с патентом проще выходить на международный рынок. Однако есть и недостатки: действует территориально, высокая стоимость при распространении патента в других странах, патент подразумевает раскрытие информации, технологии развиваются быстрее, чем заканчивается срок действия патента.

Следующим вариантом получения прав на программное обеспечение является защита в качестве промышленного образца пользовательского интерфейса — разновидность интерфейсов, в котором одна сторона представлена пользователем, а другая устройством/ машиной. Интерфейс пользователя представляет собой совокупность средств и методов, при помощи которых пользователь взаимодействует с различными, чаще всего сложными машинами, устройствами и аппаратурой. Условия патентования интерфейса должны соответствовать условиями патентоспособности промышленного образца. Плюсы и минусы патентования данного объекта интеллектуальной собственности такие же, как и для патентования изобретений.

Делая вывод о возможных вариантах правовой охраны программного обеспечения необходимо отметить следующее. Только разработчик программы может решить каким способом защитить свой продукт, взвешивая гарантии и риски, которые могут сопровождать тот или иной способ из предложенных к получению правовой охраны, с учётом концептуального различия между авторским и патентным правом. Наилучшим решением, с моей точки зрения, будет комплексная защита Ваших прав на программное обеспечение, если разработки являются серьёзными и перспективными.

Источник: lawfirm.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
EFT-Soft.ru