Говорит юрист: как закон РФ защищает авторские права разработчиков и что делать, если софт украли
Как закон защищает авторское право на программы: что делать, если кто-то украл ваши разработки и как пользоваться чужим софтом законно.
В статье:
- Какой закон защищает авторское право на ПО
- Что делать, кто-то украл ваш код
- Как пользоваться чужими разработками законно
- Какие законы читать об авторском праве на код
Вторая статья цикла об авторском праве, подготовленного совместно с магистром частного права и адвокатом Дарьей Третьяковой. Цикл посвящен закону об авторскому праве в РФ: что нужно знать веб-мастерам, чтобы защищать свои права и избегать штрафов.
В прошлой статье цикла говорили об авторском праве на тексты, в этом материале разберем, какие права есть у программистов и разработчиков на код.
Какой закон защищает авторское право на ПО
Как и права на тексты, право на код защищает Часть 4 Гражданского кодекса РФ. В Гражданском кодексе нет термина «код», разработки на языках программирования попадают под понятие «программа для ЭВМ».
Если боишься, что твою идею украдут, смотри это видео
«Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных…»
ГК РФ Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Что входит в понятие «программы» по ГК РФ:
- Совокупность данных и команд на любом языке программирования (исходный и объектный код).
- Изображения и звуки, которые она порождает. Вся картинка на мониторе, которую видит игрок в компьютерную игру, считается частью программы.
Сами идеи без их выражения не попадают под авторское право, программа должна быть выражена вовне: записана в памяти компьютера или даже ручкой в блокноте. При этом все промежуточные черновые материалы также охраняются законом, даже если сами по себе они не работоспособны.
«Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения».
ГК РФ Статья 1261. Программы для ЭВМ
Права на программы, плагины, ПО в законе защищаются также, как литературные произведения, за одним исключением: для текстов нет никакой регистрации, а автор кода может обратиться в Роспатент за включением своей работы в «Реестр программ для ЭВМ». Это не обязательно, даже если автор не обратится в Роспатент, права на продукт останутся за ним, но при возникновении спора свое авторство будет гораздо проще доказать, имея регистрацию.
ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ С АВТОРСКИМ ПРАВОМ
«К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения».
ГК РФ Статья 1259. Объекты авторских прав
«Правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности».
ГК РФ Статья 1262. Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных
Что делать, кто-то украл ваш код
Как и в случае с текстом, у создателя программы есть исключительное право на использование его кода, в том числе право копировать, передавать другим лицам или выкладывать в открытый доступ.
Если нарушитель каким-то образом использует код без согласия автора или присвоил авторство себе, то последствия будут теми же, что и для человека, выложившего на своем сайте чужую статью.
За нарушение авторских прав на программу нарушителю полагается гражданская ответственность в одном из трех вариантов:
- Возмещение убытков.
Их размер сложно доказать, поэтому на практике способ используется редко. - Двойная цена за право на использование такого кода.
Если это нечто уникальное, а не программа, которая массово продается, то здесь тоже могут возникнуть сложности. - Компенсация в фиксированном размере.
От 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей на усмотрение судьи.
Кроме того, если нарушители использовали чужой код для своего сайта или распространяют ваш код через свой сайт, их ресурс может заблокировать Роскомнадзор.
Если нарушение было в крупном от 100 тысяч рублей или особо крупном размере от 1 млн рублей, то виновный несет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы.
Определять, что вы действительно автор ПО, будет судебная экспертиза, Вариантов для определения может быть много: к примеру, вы начали заниматься реализацией гораздо раньше, сохранились бэкапы, ранние копии программы. Если вы обратитесь в Роспатент и включите продукт в «Реестр программ для ЭВМ», доказать авторство будет проще.
А что если ваш код украли и не скопировали точь-в-точь, а переработали?
Допустим, программист увидел ваш самописный плагин по ускорению загрузки страницы, инструмент для оценки оптимизации сайта или программу-парсер, вдохновился идеей и написал свой плагин, инструмент или программу. Если он сделал свой продукт, но в основе лежат те же идеи — это законно, сами по себе идеи не охраняются.
Другая ситуация: программист раздобыл код вашего сервиса для ведения бухгалтерского учета, внес туда несколько изменений и выдал за свой. Это продукт переработки, модификации — такие действия незаконны и считаются самостоятельным нарушением. С программиста-копипастера можно взыскать компенсацию и за копирование, и за распространение, и отдельно за незаконную переработку программы.
Гражданский кодекс РФ подробно не объясняет, что такое переработка. Фактически, переработкой считаются все ситуации, когда на основе чего-то одного создается нечто новое. Переработка литературного произведения — это постановка спектакля по нему.
В отношении переработки кода в законе прямо назван только один пример — перевод с одного языка программирования на другой.
«Под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного). Под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя».
Статья 1270. Исключительное право на произведение
Кейс: полтора миллиона за софт
Московская компания разработала программный комплекс для финансового анализа и управления рисками. В 2017 году она обратилась в Арбитражный суд с претензией к своему бывшему сотруднику: сотрудник после увольнения создал свой сайт, через который продавал очень похожий софт. Он внес доработки в саму программу, в руководство к ней и поменял название.
Арбитражный суд постановил, что бывший сотрудник фирмы не заключал лицензионный договор с компанией, не выплачивал вознаграждение, поэтому модификация и реализация программного комплекса неправомерна. Ответчику назначили 1,5 млн рублей компенсации, он должен прекратить продажу. Его клиенты названы соответчиками, суд обязал их прекратить использование неправомерно модифицированного софта.
Как пользоваться чужими разработками законно
Допустим, вы владелец сайта и заказали у программиста разработку плагина на сайт или особенного инструмента. То, что вы можете делать с готовым продуктом, зависит того, какой договор был заключен с программистом.
Виды договора:
- Договор об отчуждении исключительного права.
После передачи программы заказчику он позволяет вам делать с ней что угодно: изменять, перерабатывать, передавать, дарить. - Лицензионный договор.
Он дает заказчику право только на те действия, которые в нем разрешены.
Представим ситуацию, что вы нашли в сети программное обеспечение, сервис или плагин и хотите позаимствовать код для себя. У программ есть правообладатели, которые устанавливают правила использования:
Правообладатель ПО предлагает использовать свою программу на условиях открытой лицензии.
Открытая лицензия — это предложение любому лицу воспользоваться конкретной программой, не запрашивая дополнительного разрешения. О том, что лицензия открытая, должно быть прямо написано на сайте.
Если не указано иное, программным обеспечением по открытой лицензии можно пользоваться бесплатно. В условиях могут быть прописаны разные ограничения: к примеру, правообладатель разрешает использовать ПО бесплатно только в некоммерческих целях.
Делать с программой можно только то, что разрешено в лицензии: если не написано, что можно модифицировать программу, значит, для модификации нужно отдельное разрешение от правообладателя. Если указано, что модифицировать программу можно, то видоизмененную программу вы тоже сможете распространять только на условиях открытой лицензии — такой же, какая была предусмотрена для «материнской» программы.
«2.Предметом открытой лицензии является право использования произведения науки, литературы или искусства в предусмотренных договором пределах.
Лицензиар может предоставить лицензиату право на использование принадлежащего ему произведения для создания нового результата интеллектуальной деятельности. В данном случае, если иное не предусмотрено открытой лицензией, считается, что лицензиар сделал предложение заключить договор (пункт 2 статьи 437) об использовании принадлежащего ему произведения любым лицам, желающим использовать новый результат интеллектуальной деятельности, созданный лицензиатом на основе этого произведения, в пределах и на условиях, которые предусмотрены открытой лицензией. Акцепт такого предложения считается также акцептом предложения лицензиара заключить лицензионный договор в отношении этого произведения.
3.Открытая лицензия является безвозмездной, если ею не предусмотрено иное».
Статья 1286.1. Открытая лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства
- Лицензия называется «коробочной», потому что ее условия могут быть написаны на диске или на коробке с диском. Другой вариант — условия изложены в электронном виде: текст договора появляется в окне установки программы, пользователь должен нажать на кнопку «Согласен» после прочтения.
- Как только вы начали использовать программу, считается, что вы согласились на заключение лицензионного договора с вашей стороны.
- Вы можете либо полностью согласиться со всеми условиями, либо отказаться от использования ПО. Предложить правки к договору или как-то повлиять на условия вы не можете — это называется «договором присоединения».
- Лицензия считается бесплатной, если в тексте лицензионного соглашения прямо не указано, что пользование программой платное.
«5. Лицензионный договор с пользователем о предоставлении ему простой (неисключительной) лицензии на использование программы для ЭВМ или базы данных может быть заключен в упрощенном порядке.
Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является договором присоединения, условия которого, в частности, могут быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо на упаковке такого экземпляра, а также в электронном виде (пункт 2 статьи 434). Начало использования программы для ЭВМ или базы данных пользователем, как оно определяется указанными условиями, означает его согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной.
Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является безвозмездным, если договором не предусмотрено иное».
ГК РФ Статья 1286. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения
Если про открытую лицензию на сайте не написано, либо вы хотите использовать программу так, как открытая лицензия не разрешает, то нужно связываться с правообладателем и заключать с ним лицензионный договор в общем порядке. К примеру, если софт можно использовать только в некоммерческих целях, а вам нужно для бизнеса, то придется обращаться за дополнительным разрешением.
Какие законы читать об авторском праве на код
Подробная информация о том, как закон определяет код, защищает авторские права разработчиков, а также об отчуждении прав, штрафах и компенсациях за нарушение есть в Гражданском и Уголовном кодексах:
Источник: pr-cy.ru
Как пользоваться контентом и не нарушать авторские права
Фотографии из Гугла для группы в соцсети, музыка в кофейне и программа без лицензии могут обернуться потерей денег для предпринимателя. В статье рассказываем, как законно брать контент и не нажить проблем.
В чём проблема с контентом
Изображения, тексты, программы — это объекты авторских прав, или интеллектуальная собственность. Вот список объектов, которые считаются интеллектуальной собственностью по ст. 1225 ГК РФ:
- текст;
- фото;
- дизайн;
- рисунок;
- песня и её исполнение;
- фильм;
- видеоролик;
- подкаст, передача;
- программа, база данных;
- товарный знак: название, логотип, слоган;
- персонаж книги, мультфильма, кино;
- изобретения и секреты производства.
У каждого объекта есть автор — тот, кто его создал. Он же правообладатель интеллектуальной собственности. Когда автор продаёт произведение, правообладателем становится тот, кто купил его у автора. Программист написал код — он автор и правообладатель. Фирма купила его для бизнеса — теперь она правообладатель.
Как и обычные вещи, интеллектуальную собственность нельзя брать без согласия правообладателя. Нельзя производить ткань с рисунком из книги, постить фото из блога конкурента, заливать на сайт чужие тексты. Это называется исключительным правом — ст. 1229 ГК РФ.
Важно знать, что если контент открыто выложен в интернете, это ещё не значит, что его можно копировать. Есть миф, что авторские права защищают только специальные символы, подпись автора и угрожающие надписи наподобие «информация на сайте не подлежит распространению». Это не так. Отсутствие запрета не считается разрешением — ст. 1229 ГК РФ.
А правообладатель легко докажет авторство, например, свидетельством о депонировании произведения, и взыщет с вас деньги.
Если правообладатель контента не обнаружил кражу и не подал в суд на компенсацию — это всего лишь вопрос времени и везения.
Новым ИП — год Эльбы в подарок
Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев
Попробовать бесплатно
Что будет за нарушение авторских прав
Если совсем коротко, то предпринимателю запретят пользоваться контентом и заставят заплатить компенсацию. Например, попросят убрать из магазина товар с чужим логотипом и заплатить правообладателю 200 000 рублей. При этом не возместят деньги за закупку и упущенную прибыль. А за кражу товарного знака дополнительно оштрафуют в пользу государства.
Гражданская ответственность: заплатить правообладателю
По иску правообладателя суд заставит предпринимателя сделать следующее по ст. 1252 ГК РФ:
— Прекратить использование. Удалить чужие фото товара с сайта, перестать пользоваться программой без лицензии.
— Проставить автора и ссылку на источник. Если перепечатали или процитировали, но выглядит как будто это своё.
— Уничтожить контрафактный товар за свои деньги. Например, игрушки в виде персонажей мультфильма, которые продаются без договора с владельцем товарного знака.
— Заплатить убытки или компенсацию в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей. Как вариант — в двукратном размере стоимости лицензионной программы — ст. 1301, ст. 1311, ст. 1515 ГК РФ.
— Опубликовать решение суда о нарушении авторского права.
До рассмотрения спора суд может заблокировать спорные материалы на сайте по ст. 1302 ГК РФ. Например, обучающий канал, где выложены чужие видеоуроки. Работать через такой ресурс во время блокировки не получится несколько месяцев.
Административная ответственность: штраф государству
За чужой товарный знак нарушителей штрафуют по ст. 14.10 КоАП РФ. Штраф за копирование для граждан — от 5 000 до 10 000 рублей, для организаций — от 50 000 до 200 000 рублей. Штраф за продажу товаров с чужим товарным знаком для граждан — в размере двукратной стоимости товара, для организаций — в размере пятикратной стоимости. И это не считая компенсации для владельца товарного знака.
Уголовная ответственность: наказание от государства за кражу товарного знака и плагиат
Если владелец логотипа потерял из-за вас больше 250 000 рублей, это уже уголовная ответственность по ст. 180 УК РФ. Наказание — от штрафа в 100 000 рублей до лишения свободы на два года.
За присвоение авторства и торговлю контрафактом тоже дают судимость, когда правообладатель упустил прибыль больше 100 000 рублей. Наказание примерно как за предыдущее преступление — от штрафа до тюрьмы по ст. 146 УК РФ.
Как не нарушить авторские права
Чтобы не попасть на компенсацию и не потратиться на муторные суды, нужно следовать простому правилу: всегда брать контент с разрешения правообладателя. Для коммерческого использования рекомендации примерно такие.
Заключать с правообладателями договоры
Для законного использования интеллектуальной собственности с правообладателем заключают платные договоры на передачу исключительных прав.
Когда объект забирают навсегда, оформляют договор на отчуждение исключительного права — ст. 1234 ГК РФ. Такой договор можно заключить с фотографом или иллюстратором, если покупаете готовый контент для сайтов или буклетов. Тогда фото и рисунки станут уже вашей собственностью. Если захотите, сами сможете продать их на другой сайт.
Единственное — всегда надо указывать автора.
Во временное пользование объект берут по лицензионному договору — ст. 1235 ГК РФ. Это чем-то похоже на аренду. Лицензии оформляют на программы, музыку, видео. Обычно лицензионные соглашения публикуют на сайте, откуда скачивают контент.
Например, вот так выглядит договор на использование сервиса Эльба.
Иногда за лицензию не надо платить, например, в фотостоках.
Контент на заказ делают по договору авторского заказа или договору подряда — ст. 1288, 1296 ГК РФ. Авторский заказ оформляют с физлицом, подряд — с фирмой. При оформлении договора на контент проследите, чтобы исключительное право на объект переходило к заказчику, а не передавалось по лицензии. Иначе рискуете через пару лет увидеть свой фирменный стиль у другого сайта.
Потому что срок лицензии истёк.
Для фоновой музыки в баре, парикмахерской и магазине тоже покупают лицензию. Как безопасно включать музыку в помещении для клиентов — тема отдельного большого разбора. В общих чертах дела обстоят так.
У каждой песни есть исполнитель, автор текста и композитор. Сама песня — интеллектуальная собственность, и включать её в коммерческом заведении для посетителей можно только с разрешения правообладателя. Чаще всего авторы песен передают права специальной организации — Российскому авторскому обществу (РАО). Такая организация становится правообладателем и от имени музыкантов проверяет заведения, где играет музыка. А после проверки предлагает заключить лицензионное соглашение и платить ежемесячные авторские вознаграждения, а за уже проигранное — заплатить компенсацию.
Один предприниматель заплатил РАО по решению суда 160 000 рублей за музыку в кафе без лицензии — дело № А32-27234/2018. Так что это не просто юридический миф.
Поэтому лучше купить лицензию у правообладателя, платить каждый месяц и не дожидаться иска. Как вариант, брать музыку с открытой лицензией или из общественного достояния — об этом ниже.
Соблюдать правила цитирования
Цитирование — когда берут часть объекта в неизменном виде. Упоминаете отрывок чужого текста в посте группы в Фейсбуке — это цитирование.
Чтобы взять отрывок, не надо получать разрешение правообладателя и платить деньги. Это считается свободным использованием произведения по ст. 1274 ГК РФ. Цитировать можно не только текст, но и любой объект интеллектуальной собственности. То есть фото и видео тоже. Так пояснил Пленум ВС в п. 98 Постановления № 10 от 23.04.2019 г.
Для законного цитирования надо соблюдать четыре правила. Они изложены в п. 1 ч. 1 ст. 1274 ГК РФ и конкретизированы в Определении ВС № 305-ЭС16-18302.
- Цель цитирования — информационная, научная, образовательная или культурная.
- Обязательно указать автора.
- Брать можно опубликованный (обнародованный) объект, на источник заимствования надо поставить ссылку.
- Отрывок берут в объёме, оправданном целью цитирования.
Пример цитирования, за которое не наказали.
Федеральный телеканал снял документальный фильм о влиянии на здоровье пальмового масла. В фильм взяли фрагмент другого фильма о процессе создания заменителей молочного жира. Автор не давал согласие на использование своего произведения. Поэтому пошёл в суд за компенсацией и вырезкой фрагментов. Суд он проиграл, потому что телеканал не нарушил требования к цитированию.
В фильме говорят о проблемах продуктов питания в жанре журналистского расследования, значит цель цитирования — информационная. Фильм истца опубликован на Ютубе, то есть обнародован. Автор указан. У фильмов одна тематика — про заменители молочного жира. Спорный фильм длится 15 минут, кадры из чужого взяты на 14 и 49 секунд.
Объём оправдан и ничего не нарушено — дело № А40-32542/2018.
Брать контент с открытой лицензией
Открытая лицензия (Creative Commons) — когда правообладатель разрешил скачивать произведение из открытого доступа бесплатно на определенных условиях — ст. 1286.1 ГК РФ. Лицензии Creative Commons — легальный способ использования чужого контента. Для коммерческого использования рядом с произведениям должна стоять отметка CC Attribution или Free for commercial use.
Например, фото ищут в расширенном поиске Гугла или на сайтах типа Flickr и Unsplash. Для музыки есть бесплатные ресурсы наподобие Free Music Archive.
Брать произведения из общественного достояния
Когда закон перестаёт защищать авторские права, интеллектуальная собственность переходит в общественное достояние. Ищите такие произведения с пометкой Public domain. Это значит произведение можно использовать бесплатно и без чьего-либо разрешения, но с указанием автора — ст. 1282 ГК РФ.
По общему правилу защита произведения заканчивается через 70 лет после 1 января следующего года после смерти автора. В некоторых случаях срок считается немного иначе. Например, для авторов, которые работали в период ВОВ, срок составляет 74 года. То есть совсем старые фото, песни, тексты, картины и фильмы находятся в общественном достоянии, за них не платят.
Быть осторожным с узнаваемыми брендами
Известные изображения, слоганы и персонажи с большой вероятностью зарегистрированы как товарные знаки. За бездоговорное использование нарушитель платит компенсацию, даже если сам не виноват. Это касается и российских, и иностранных брендов.
Например, владелец британского товарного знака «Свинка Пеппа» отсудил у предпринимателя 140 000 рублей за бездоговорное использование этого персонажа. Хотя предприниматель просто продавала в отделе торгового центра игрушки в виде героев мультфильма, которые где-то закупила — дело № А09-5684/2018.
Поэтому проверяйте, нет ли в товаре и рекламе узнаваемых изображений.
А если уже ваши логотип и название стали популярны, зарегистрируйте свой товарный знак, пока его не украли конкуренты. Иначе даже тут станете нарушителем.
Статья актуальна на 06.01.2022
Продолжайте читать
Экспертиза некачественного товара
Договор безвозмездного пользования: как бесплатно отдают машины, помещения и оборудование + шаблон
Торговать репликами известных брендов — это законно?
Ещё больше полезного
Рассылка для бизнеса
Дайджест о законах, налогах, отчётах два раза в месяц
Успех! Мы выслали подтверждение на адрес указанной вами электронной почты.
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от группы компании СКБ Контур
Соцсети
Новости и видео — простыми словами, с заботой о бизнесе
Мы всегда рады комментариям, которые не нарушают наши правила и поддерживают дружелюбную атмосферу на сайте. Стараемся отвечать на все вопросы по Эльбе и несложным бухгалтерским темам.
- Эльба
- Возможности
- Цены
- Демоверсия Бесплатно
- Эльба в App Store
- Эльба в Google Play
- Частые вопросы
- Ссылки
- Справочная
- Акции и предложения
- Команда
- Регистрация бизнеса
- Центр поддержки
- Контакты
- Соцсети
- Телеграм
- Вконтакте
- Ютуб
Источник: e-kontur.ru
Практически советы: как защитить авторские права на софт?
Софт — один из самых тяжелых объектов интеллектуальной собственности для защиты, при том, что популярность ПО на сегодняшний день сложно переоценить. Как правильно формировать отчетности по каждому этапу создания программного обеспечения и как защищать свои авторские права на софт в суде — рассказал Вадим Усков.
Время прочтения: 7 минут
Софт как объект авторского права: особенности и проблемы
В связи с этим появляется первая проблема защиты софта. Посмотреть исходный код программы у предполагаемого нарушителя авторского права нельзя, также как узнать алгоритм ее работы. Для сравнения остается только интерфейс, однако для доказательства нарушения этого будет явно недостаточно.
Другая проблема связана непосредственно с вопросом защиты собственного софта компанией, рассказывает юрист. Попытки сохранить алгоритм от посторонних глаз существовали всегда, и каждый раз применялись новые способы, в том числе на уровне патентного права. Однако здесь есть свои нюансы.
Представим, что некий разработчик придумал алгоритм проверки антивирусной программы, рассуждает Вадим Усков. У нее есть белые и черные списки, а также механизм контроля контрольной суммы файлов. Если некий производитель антивирусных программ запатентовал этот алгоритм, то любой другой антивирус, который использует аналогичный инструмент проверки, станет нарушителем. Таким образом, начнется монополия.
«Те системы, которые допускают такого рода монополию, понимают, что они фактически ограничивают творчество и конкуренцию производителей антивирусных программ. Любой другой производитель ПО неизбежно будет натыкаться на эти патенты. Поэтому граница между патентным правом и авторским очень тонкая», — объясняет эксперт.
Как правильно юридически оформлять процесс создания софта?
Любой заказчик софта может столкнуться не только с кражей или копированием созданной конкурентами программы, но и с претензией со стороны одного из программистов за нарушение его авторского права. Чтобы понять, как процедурно правильно оформлять процесс создания софта, Вадим Усков предлагает разобраться, как в целом устроен процесс написания программы.
Заказчик ставит задачу создать софт с определенными параметрами и функционалом. Бригада архитекторов разрабатывает план алгоритма, прописывая, что в него необходимо включить. Дальше наступает этап создания кода, он пишется в различных языковых средах и на различных платформах. В большинстве случаев используются специальные ПО, позволяющие тестировать то, что написали кодеры, «откатить», если была зафиксирована какая-то ошибка, и контролировать весь процесс изменений.
Одна из самых популярных подобных программ – Гейтхаб. Она позволяет видеть коммиты, те записи, которые вписывает в общее полотно тот или иной автор, а также всех физлиц, творческим трудом которых была создана эта программа. «Мы можем понять творческий вклад каждого участника, и с помощью Гейтхаба мы настраиваем передачу авторских прав», — поясняет юрист.
Вадим Усков также подчеркивает, что эти отчеты можно автоматизировать и, например, сделать ежемесячными. Тогда договор со штатным программистом будет выглядеть очень просто: стандартный трудовой договор и договор авторского заказа. Благодаря ежемесячным отчетам о его работе, ему вместе с зарплатой будут переводить надбавки за часть написанного кода. При этом, подчеркивает специалист, благодаря отчетам можно создать один документ с распиской обо всей проделанной работе того или иного человека, права на которую он передает своей компании. Со сторонним автором и вовсе понадобится только соглашение на авторский заказ.
«Я полагаю, что в этой истории самое важное — фиксировать. Несмотря на то, что сейчас громких споров нет, этот процесс может получиться очень затратный и слабо структурированный в юридическом смысле. Людей, умеющих оформлять в автоматическом режиме эти вещи, к сожалению, не так много. А там, где слабое оформление, конфликты неизбежны», — отмечает эксперт.
Правовые аспекты защиты софта
Гораздо более серьезной проблемой для юристов, которые работают с софтом, является их защита от конкурентов, говорит Вадим Усков. Для любой компании, которая создала свою программу есть риск, что ее начнут копировать или недобросовестно использовать.
«Можно зарегистрировать программу в Роспатенте, но отчуждение этой программы должно быть отмечено там же. А такое ограничение интересно далеко не всем, ведь компании зачастую пишут софт на заказ, но регистрируют его на себя. Авторское право возникает автоматически в силу факта создания программы и не требует никаких государственных регистраций», — объясняет юрист.
Кроме того, даже если зарегистрировать код, посмотреть исходник оппонента истец никогда не сможет. В таком случае в суде нужно предъявлять другие доказательства. Вадим Усков рекомендует сравнивать инсталляторы, дистрибутивы, размеры и названия файлов.
Уже на момент запуска конкурентной программы можно сравнить интерфейсы. Однако, как предупреждает юрист, стоит помнить, что творчество в этой части зачастую однородно. Многие программы похожи друг на друга, так как состоят из одинаковых элементов: расположение кнопок, их размер, цвет, влияние на удобство.
«Так что надо понимать, что у сервиса есть алгоритм, код и интерфейс. Каждая из этих частей подлежит отдельной самостоятельной защите, отдельному самостоятельному оформлению. И если не через код, то через другие составные элементы программного обеспечения можно доказать нарушение прав», – резюмирует специалист.
В чем особенности защиты интеллектуальных прав сегодня? На что стоит обращать внимание при составлении и согласовании договоров? В чем специфика правового режима служебных произведений и почему для оформления отношений между работодателем и работником (корреспондентом, фотографом, оператором) недостаточно трудового договора? Ответы вы найдете в авторском курсе Вадима Ускова «Практическое руководство по управлению интеллектуальной собственностью для инхаус-юристов».
Источник: legalacademy.ru
Авторское право на программное обеспечение
Считается, что в программировании нет никакого творческого труда, а значит, что и защита авторских прав программистов относится к бесполезным мероприятиям для программ. Есть достаточно библиотек, в том числе открытых, а задача программиста — искать подходящее решение из существующих программ, а не изобретать велосипед. Поэтому это ваша юридическая защита прав на программное обеспечение — звук падающего дерева в пустом лесу. Потому что даже если нарушение есть, как ты узнаешь о нем и как докажешь? Да и откуда деньги, чтобы ходить в суды, если проще их потратить на новую версию ПО?
Это справедливо в случае, если полагаться на открытые сведения и поверхностные знания. Но если пойти глубже и изучить, каким образом возникает авторское право на программу и как это работает, становится ясно, что программист и компания-разработчик может извлечь практическую пользу из работы с авторским правом. Начнем с кейса программиста.
Один разработчик работал в компании по разработке программы, а потом ушел. Однако он решил взыскать 23 млн рублей за нарушение авторских прав на приложение. Представляем вам экс-сотрудника «Интервим»:
“Мамичев работал в «Интервим» с 2012 года, говорится на его странице в Facebook. Во время работы он создал программу eLearning Metadata Manager, которая помогает разработчикам контента электронных обучающих курсов. При увольнении в 2016 году Мамичев предложил компании заключить простую неисключительную лицензию на использование программы. Все авторские права сохранялись за Мамичевым.
По словам источника РИА Новости, сначала «Интервим» согласилась с предложением, но документы не подписала. Приморский районный суд в Петербурге встал на сторону разработчика Антона Мамичева в споре о нарушении авторских прав на интеллектуальную собственность. Ответчики — швейцарская компания с российскими корнями Veeam Software и петербургское ООО «Интервим» — должны будут выплатить ему 23 млн рублей.
Ну а теперь, когда стало ясно, что это работает “в принципе”, давайте посмотрим на детали и специфику, чтобы ясно понимать происходящее, а не так, как это пишут в обзорных материалах и SEO-статьях.
Источник: ireg.pro